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上海威名知识产权代理有限公司是经上海市工商行政管理部门核准登记成立,公司热忱致力于在商标、专利等知识产权领域为公众及企业界提供全面的法律与技术支持。
  • 发布时间: 2019 - 06 - 21
    【案情介绍】申请人上海雪伦服饰有限公司委托上海威名知识产权代理有限公司,对第13885754号“创图”商标(以下称申请商标)申请驳回复审,商标局认为申请商标与第11730665号“创图科技”商标(以下称引证商标一)、第6193991号“图创 TC”商标(以下称引证商标二)构成近似商标,从而在部分商品上驳回申请商标的注册申请。申请商标对申请人至关重要,本代理公司从维护申请人合法权益的角度出发,全面分析案情,发现,引证商标一部分指定商品正处于驳回复审程序中,且引证商标一初审公告的商品、引证商标二指定的商品与申请商标指定的商品均不属于类似商品。此外,申请人还享有“创图”商标的在先权利,引证商标一部分被驳回商品的复审极可能失败,因此,本代理公司建议申请人通过驳回复审程序争取申请商标。商评委经审理,发现引证商标一在部分驳回商品上的复审失败,不构成申请商标的注册障碍,决定申请商标在复审商品上予以初步审定。【典型意义】本案是由本公司代理的采取驳回复审方式成功注册的典型案例。《商标审查及审理标准》第三部分第二项规定,商标相同和近似的判定,首先应认定指定使用的商品或者服务是否属于同一种或者类似商品或者服务;其次应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面,以相关公众的一般注意力为标准,并采取整体观察与比对主要部分的方法,判断商标标志本身是否相同或者近似。本案中,申请商标指定的商品与引证商标指定的商品不属于类似商品,共存不会导致相关公众的混淆,因此,不构成近似商标。
  • 发布时间: 2019 - 06 - 21
    【案情介绍】2018年2月,威名知识产权公司接受贝希斯坦钢琴制造股份公司委托对第18306032号“霍夫曼 august hoffman”注册商标(下称争议商标)提出无效宣告请求。申请人的主要理由:1、申请人享有第3695121号“W.HOFFMANN”、第5598599号“赫夫曼 ”商标的在先权利;2、争议商标是对申请人在先使用并有一定影响力的商标的抢注;3、被申请人申请争议商标具有恶意,违背诚信原则。商标标识如下:【典型意义】商标不仅可以区分商品或服务来源,还承载着企业的商誉,承载了商品或服务的品质以及相关消费者的信赖,因此企业也逐渐重视对商标的注册和维护。对于企业来说,对恶意注册商标的无效请求仅仅是维护其商标权益的手段之一。若最终法院对诉争商标予以维持,那么企业可能将难以再阻止注册人对该商标进行使用。因此,企业除后期注重维权外,也应重视商标前期的申请和布局,从根源防范商标被抢注,防患于未然。在进行商标战略布局时可以关注以下几方面问题:1、选择显著性、独创性较强的标志,这样的标志不易模仿,即便有抄袭者顺利模仿注册,也会加大后期维权的成功率;2、标志确定后做好查询检索工作,降低因显著性或近似的驳回风险;3、注册成功后做好管理与监控,对于抢注商标因阶段不同采取不同程序;4、无效宣告程序要求权利人必须要在抢注商标注册满5年内提出,若因己方失误而过了期限,则不能在启动无效程序,但《商标法》对驰名商标的保护是不受5年限制的,可见,商标的知名度在一定程度上影响了商标的受保护力度,因此,企业应重要对自身品牌的宣传与推广,同时保留商标使用证据,以备将来可能会出现的维权程序。
  • 发布时间: 2019 - 06 - 15
    【案情介绍】2016年8月,威名知识产权公司接受上海美莱投资管理有限公司委托对第16049961号“欧美来”注册商标(下称争议商标)提出无效宣告请求。申请人的主要理由:1、申请人享有第4784876号“美莱”商标的在先权利;2、引证商标在医院、美容院等服务上具有较高知名度,曾获驰名商标认定;3、争议商标的注册使用易误导公众,导致申请人的品牌滥用和知名度淡化。商标标识如下:                      争议商标                引证商标【典型意义】  这是威名知识产权公司通过无效程序为客户维权的又一典型案例。当前市场经济发展迅猛,知识产权领域鱼龙混杂,傍名牌、搭便车等不法现象比比皆是,尤其对于知名度较高的品牌往往是不法商家抄袭的对象。因此,商标注册完成取得专用权之后,并非万事大吉,除了应保留商标的使用证据外,还需密切做好商标的管理与监控工作,对于抄袭、搭便车的不法商家积极利用无效程序来维权,无效程序可以有效解决他人通过商标注册的形式损害权利人商标、版权、字号等在先权利,还可以防止争议商标对自身商标造成淡化、弱化、丑化。无效宣告程序是《商标法》赋予社会公众对侵犯自身权益的已注册商标所能够采取的最佳法律措施,当事人只有充分行使,才能维护自身利益。
  • 发布时间: 2019 - 06 - 07
    【案情介绍】2016年11月,威名知识产权公司接受绿地国际酒店管理集团有限公司委托对第17758861号“绿地铂瑞酒店 GREENLAND PRIMUS HOTELS”注册商标(下称争议商标)提出无效宣告请求。申请人的主要理由:1、争议商标与申请人在先的第10024635号“铂瑞”、第9986738号“PRIMUS”商标近似;2、“绿地”、“GREENLAND”是申请人商号,知名度较高,争议商标侵犯了申请人的在先商号权;3、争议商标是对申请人在先使用并有一定影响的商标抢注;4、被申请人大批量、规模性抢注他人商标,恶意明显,违背诚信原则。商标标识如下:争议商标引证商标1引证商标2【典型意义】这是威名知识产权公司通过无效宣告为客户维权的典型案例。当前,伴随知识产权在经济生活中扮演的角色越来越重要,多数市场经济参与者希望拥有自己的品牌,但其中不乏有一些不良商家想到了抢注商标这一招,企图攀附知名商标的商誉,其中一些下手比较早的或者比较隐蔽的已经侥幸拿到了注册证,这种情况下更需要企业增强商标等知识产权的保护意识,在商标管理上切实加强商标的联合保护、防御保护,同时防止企业品牌被抢注、搭便车等不诚信行为。在商标监控上对市场恶意行为及时预警并采取有效措施,防止市场萌芽后发展壮大,而成为新的一支竞争对手,避免为他人做嫁衣的时候还损伤了自身的商誉。另外,威名公司在此提醒广大的商标权利人,无效宣告的正常期限是在商标注册后5年之内提出,5年以后如果需要继续维权则需要启动驰名商标认定,无疑难度、成本更高,成功率更低。
  • 发布时间: 2019 - 06 - 01
    【案情介绍】2017年12月,威名知识产权公司接受上海启闻信息技术有限公司委托对第22392336号“创世”商标(下称申请商标)申请驳回复审。申请人的主要复审理由为:申请人已对商标局引证的第1658033号“创世 TRANDS及图形”提出撤三申请,该引证商标极有可能被撤销,不构成障碍商标;与商标局引证的第4383171号“创世特及图形”在文字构成、整体外观等方面存在较大差异,不会导致混淆,且该商标到期未续展。商标标识如下:申请商标引证商标1引证商标2商评委审查后认可了申请人的复审理由,准予申请商标予以初步审定公告。【典型意义】本案是威名知识产权公司采用“注册+撤三+复审”的组合方式取得商标注册的典型案例。当前随着国民经济发展速度加快,商标这一无形资产在经济生活中扮演的角色越来越重要,商标申请出现逐年大幅增加的趋势,商标资源量有限,对于企业的核心商标在核心类别上一定要做好前期的商标检索工作,对于完全相同或明显近似的障碍商标可采取撤三+注册同时进行,撤三成功,复审成功率极大提高。本案即是威名公司对在先主要障碍商标“创世 TRANDS及图形”提出撤三+注册同时进行,当申请商标遭遇驳回时,主要障碍商标正处于撤三审查中,撤三成功即复审成功。威名公司在此提醒广大企业主和申请人,当前商标代理市场鱼龙混杂,选择正规专业诚信的代理公司可以事半功倍,以最小的成本获取最大的收益。
  • 发布时间: 2019 - 06 - 13
    专注动漫IP保护—威名知识产权!动漫及文学作品IP保护典型案例(1)-哈利波特及图商标宣告无效案【案情简介】申请人华纳兄弟娱乐公司于2017年9月21日对被申请人江川辉胜商务有限公司名下的第18436154号“哈利波特Halibote及图商标”(争议商标)提出无效宣告请求。法院审查后认为,争议商标的注册使用已构成《商标法》第三十二条规定的损害他人现有的在先权利之情形,其可能会对申请人所享有的商业信誉、市场优势地位和交易机会造成损害,因此该注册商标最终宣告无效。动漫及文学作品IP保护典型案例(2)-航海王商标撤销复审案【案情简介】申请人东映动画株式会社不服商标局做出的关于“航海王 HANGHAIWANG”商标(复审商标)撤销一案的决定,于2017年10月09日向商评委提交复审申请。 经审理查明,复审商标系第4674766号“航海王 HANGHAIWANG”商标,该商标由被申请人柯阿福申请注册于25类服装上。申请人以连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。商标局审查了被申请人提供的证据后决定不予撤销。商评委审理后认为被申请人提交的证据不足以证明在全部核定商品上进行了使用,最终决定对复审商标予以部分撤销。动漫及文学作品IP保护典型案例(3)-驯龙高手商标异议纠纷案【案情简介】上诉人商评委和苏州蜗牛公司,因不服原审法院做出的商标异议复审的行政判决,向北京市高级人民法院提起上诉。经审理查明,被异议商标系苏州蜗牛公司申请注册的第8321802号“驯龙高手”商标。原审法院认为被异议商标的注册挤占了被上诉人梦工场动画公司对“驯龙高手”在衍生商品及服务上享有的商业价值和交易机会,损害了其对于“驯龙高手”依法享有的知名电影作品名称的商品化权。根据2001年商标法第三十一条有关“申请商标不得损害他人现有的在先权利”的规定,做出了撤销被诉裁定和商评委重新裁定的判决。受理上诉申请后,高院...
  • 发布时间: 2019 - 03 - 05
    威名知识产权全方位服务让您全面掌握商标事务: 1、商标必须注册吗?答:我国的商标是自愿注册原则,不是必须注册的,但是药品与烟草除外。只有通过法定程序获得注册的商标,才享有商标专用权,获得法律保护。2、商标是什么?  答:关于商标是什么,没有统一的定义,通俗的说法,商标就是牌子。商标的主要目的是帮助消费者区别商品或服务的来源。 3、商标注册有什么途径?  答:在我国,就两种方式,一种是自己去北京商标局办理,这个自己得对商标法懂点才行。第二就是找商标代理,商标代理公司可以把这一切搞定。 4、商标有没有百分之百成功的?答:没有。存在两个无法避免的风险。从理论上讲,商标审查的主观性。从技术角度上讲,盲区的存在,所以没有百分之百成功的。 5、直接办理与委托商标代理机构办理有什么区别吗?哪种方式更快些?  答:两种途径在商标注册申请审查方面并无差别,故没有快慢之分。其主要区别是发生联系的方式不同、提交的书件和文件递交方式稍有差别。 6、国内自然人办理商标注册申请要求及必备书件?  答:自然人办理商标注册申请时的必要条件是需要身份证、个体工商户营业执照、商标图样。其他材料由代理机构提供,由申请人签字。 7、国内法人或者其他组织办理商标注册申请必备书件?答:国内法人或者其他组织办理商标注册的必要条件是需要提供企业营业执照、商标图样。其他材料由代理机构提供,由申请人盖章。 8、外国人办理商标注册申请要求及必备书件?答:外国人办理商标申请事宜一般需要委托依法设立的商标代理机构办理。在中国有经常居所的外国人,可直接到商标注册大厅办理,也可以委托商标代理机构办理。办理商标注册需提供主体资格证明文件及翻译件、商标图样。 9、外国企业办理商标注册申请要求及必备书件?答:外国企业在中国申请商标注...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 26
    开平市尚蓝体育用品有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他一审行政判决书发布日期:2016-12-30中华人民共和国北京知识产权法院行政判决书(2015)京知行初字第6058号原告开平市尚蓝体育用品有限公司,住所地中华人民共和国广东省开平市三埠区曙光东路182号首层105、106号铺位。法定代表人何树洪,总经理。委托代理人白晓东,北京市盈科(广州)律师事务所律师。被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。法定代表人赵刚,主任。委托代理人吴彤,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人株式会社集英社,住所地日本国东京都千代田区一桥二丁目5番10号。法定代表人堀内丸惠,董事长兼总经理。委托代理人羊建中,中国国际贸易促进委员会工作人员。委托代理人杜山杉,中国国际贸易促进委员会工作人员。原告开平市尚蓝体育用品有限公司(简称开平市尚蓝体育公司)因商标无效宣告请求行政纠纷一案,不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)于2015年9月18日作出的商评字[2015]第63811号《关于第11226352号“黑子的籃球”商标无效宣告请求裁定书》(简称被诉裁定)向本院提起行政诉讼。本院于2015年11月30日受理后,依法组成合议庭,通知利害关系人株式会社集英社(简称集英社)作为本案第三人参加诉讼,并于2016年8月24日公开开庭进行了审理。原告开平市尚蓝体育公司的委托代理人白晓东,被告商标评审委员会的委托代理人吴彤,第三人集英社的委托代理人杜山杉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉裁定系商标评审委员会针对集英社就第11226352号“黑子的籃球”商标(简称争议商标)提出的无效宣告请求作出的。该裁定认为:根据当事人的理由、事实和请求,主要涉及以下问题:一、集英社援引了20...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 24
    《行政处罚决定书》  北京市工商行政管理局海淀分局  行政处罚决定书  京工商海处字〔2017〕第774号  当事人:北京乐汇天下科技有限公司  住 所:北京市海淀区上地东路5号院4号楼三层308室  注册号:110108015416678  法定代表人:姚伟  经查:商标权利人:北京随手互动信息技术有限公司,于2010年8月7日取得第6240022号商标注册证,注册商标为:海贼王(海贼王及其图形),核定服务项目(第42类):技术研究;计算机编程;计算机软件设计;计算机软件更新;计算机软件升级;计算机软件维护;计算机软件的安装;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);研究与开发(替他人);托管计算机站(网站)(截止)。注册有效期:2010年8月7日至2020年8月6日。北京随手互动信息技术有限公司于2010年3月21日取得第6240023号商标注册证,注册商标为:海贼王(海贼王及其图形),核定服务项目(第9类):已录制的计算机程序(程序);已录制的计算机操作程序;计算机软件(已录制);电脑软件(录制好的);计算机程序(可下载软件);计算机游戏软件;网络通讯设备;与电视机连用的游戏机;内部通讯装置;光盘(音像)(截止)。注册有效期:2010年3月21日至2020年3月20日。  又查:当事人于2013年6月至2014年7月底在360手机助手、百度、豌豆夹、联想应用商店的手机软件运营平台上,使用了“口袋海贼王”作为游戏软件名称并提供下载安装使用,在360手机助手、百度、豌豆夹、可可游戏中心的手机软件运营平台上,使用了“街机海贼王”作为游戏软件名称并提供下载安装使用。且在《口袋海贼王》和《街机海贼王》游戏界面及宣传页面使用了标识含有“口袋海贼王”和“街机海贼王”的图标。其中,“口袋海贼王”的图标中间为“口袋海贼王”字样,主体左侧为草帽骷髅图形,图形中绳索通过“口袋海贼王”字样下...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 21
    关于”聖闘士星矢“商标无效宣告行政一审判决书中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书(2015)京知行初字第5524号原告东映动画株式会社,住所地日本国东京都中野区4丁目10番1号。法定代表人高木胜裕,董事长兼总经理。委托代理人XX,中国专利代理(香港)有限公司商标代理人。委托代理人李婷,中国专利代理(香港)有限公司商标代理人。被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。法定代表人赵刚,主任。委托代理人杨丰璟,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人福建省晋江市时兴鞋服有限公司,住所地中华人民共和国福建省晋江市陈埭镇湖中工业区。法定代表人张清泰,总经理。原告东映动画株式会社(简称东映动画会社)因商标无效宣告请求行政纠纷一案,不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)于2015年5月28日作出的商评字[2015]第38789号《关于第5221764号'聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图'商标无效宣告请求裁定书》(简称被诉裁定)向本院提起行政诉讼。本院于2015年10月21日受理后,依法组成合议庭,通知利害关系人福建省晋江市时兴鞋服有限公司(简称福建时兴鞋服公司)作为本案第三人参加诉讼,并于2016年11月22日公开开庭进行了审理。原告东映动画会社的委托代理人XX、李婷,被告商标评审委员会的委托代理人杨丰璟到庭参加了诉讼,第三人福建时兴鞋服公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼,本院依法缺席审判。本案现已审理终结。被诉裁定系商标评审委员会针对东映动画会社就第5221764号'聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图'商标(简称争议商标,见附图)提出的无效宣告请求作出的。该裁定认为:本案主要涉及以下焦点问题:一、争议商标的注册申请...
  • 发布时间: 2019 - 03 - 15
    昨天,我朋友圈刷屏的是这件商标申请的驳回决定。朋友们最多的评论是这样的:没有你想不到的商标只有你想不到的审查员。这个评论在很多商标驳回后都出现过,比如之前“going down”商标被驳回后,朋友圈刷屏的也是这一句话。审查员有作出审查决定的权力,相关公众也有质疑和评价审查决定的权利,而且这个驳回决定也确实值得讨论。“麦甲茶”能不能导致消费者认为这是“卖假茶”,从而引起误认呢?以我目前对这个词汇的理解和认知,觉得不会导致误认。“麦甲”是个无含义的臆造词,正常思维下,一个卖茶的不会公然以“卖假茶”作为卖点来吸引消费者的眼球,而消费者如果认为这是“卖假茶”,大概也不会掏钱购买了。但我相信这结论绝不是无缘无故来的,总有什么理由能让审查员确信可能导致误认的结果。要知道,如今“不正常”的商标注册申请着实不少。商标问题难就难在个案性十足,没有标准答案可以参照,无论制定多么细致的标准,具体到某一个标识能不能用作商标,能不能注册为商标,还得根据具体情况作出判断。这对审查员来说是个巨大的考验,也对审查员提出了极高的要求,需要谙熟法律、了解市场、洞悉时事,甚至知晓网络语言的最新含义。假如当年审查员把“going down”商标核准注册了,估计也一样会被朋友圈刷屏:审查员居然不知道这词网络上有“够淫荡”的含义?知识面很重要,但审查工作的指导思想更重要。在适用商标法第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”规定时,审查机关到底应该怎样界定“容易”的程度?因为“容易”完全是个体感受,很难相同,总有一些人聪明又谨慎,事事拎得清,绝不会误认,也总有一些人糊涂又马虎,不分西和东,常常出差错,更何况还有厂商用尽心机地引导你去误认,如之前被媒体炒作过的“手擀”商标。那么商标审查时,是最大可能地做好事先防范工作,避免可能发生的每一次误认?还是在不确定的情况下,先交给市场检...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 20
    对于刚创办不久的企业来说,先进行上海商标注册申请是一个基本需要去完成的工作,不过需要注意的是即使已经准备好了所有的资料并且提交了申请,也并不是没有后顾之忧,因为也有可能会被驳回复审。所以要做好这样的心理准备,并且做一系列打算以及准备好如下几方面的资料和证据以便能够应对可能会发生的复审。一、商标的独有性证据通常来说商标的构思要突出其名称由来所表现的独有性,服务好,售后好的上海商标注册机构发现这样可以使得评审员能够更加切实的相信这个商标是由企业相关人员自己设计出来的,而不是去抄袭其他的商标的,同时应该要指出这样的商标对申请人的商业行为的重要性。如果在上海商标注册所申请的是比较有特点的商标,比如其中有带图形设计的情况,那么也可以提供这个图形logo的版权证明等等。二、商标与商标申请人的依存关系为了应付驳回复审所以还应该要准备好申请人简介这样的资料,上海商标注册机构建议在这个资料当中需要介绍公司的规模和经营规模。并且重点要突出上海商标注册申请人与申请的这个商标两者之间产生的联系,同时要阐明商标对申请人的企业今后发展所产生的重要性以及作用;还有申请人获得的各种荣誉也可以归纳进去,这样可以从侧面来证明商标的情况。三、商标使用证据所提供的证据当中还应该要包括该商标的使用情况以及相关的一些证明,并且其中要包括这个上海商标注册申请的商标的知名度等资料,这样一来可以让评审了解这个商标对企业的重要性。所以上海商标注册专家建议可以提供所申请的商标关系到的产品图片,还有平时的销售以及广告等等作为证据,这样可以证明这个商标已经在市场上投入使用,并且已经被部分人接受。以上就是上海商标注册申请之后需要准备的一些证据和资料以便能够应对驳回复审,另外,如果可以的话建议引证商标未能有效使用的证据。不过在简单的上海商标注册过程中这一点很难去进行证明,但如果找得到资料和证据的话则可以一并的提交上去,相信只要把这些资...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 20
    对于各个类型的企业来说,为了让自己的产品更具有品牌化和认知度,所以及早的进行商标注册则是很明智的选择。因此,更多的企业选择费用合理且相对突出的上海商标注册代理机构进行代理。那么上海商标注册的过程当中哪些费用是不能节省的呢?简单来说,如下两方面的费用建议不要节省:1、商标查询的费用不能节省上海商标注册之前为了确保商标注册的通过率,避免商标已经被注册过或者避免已经有太过相似的商标,所以品质优良的上海商标注册机构提醒在注册过程中商标查询的费用不能节省。只有自己及早进行商标查询才能避免在递交之后,长时间等待之后还需要重新设定商标。2、商标代理的相关费用不能节省纵观各个企业可以发现,企业大都缺乏商标足够了解的专业性人才和对商标知识的了解,也并不熟悉上海商标注册的流程,所以企业自己注册商标则通过的可能性较小,此时全权委托给值得信赖的上海商标注册机构进行注册很有必要。一方面是由于品质优良的上海商标注册机构拥有专业的技术人员且对于商标办理方面的专业知识颇为了解,再加上颇为丰富的办理经验以及对商标的注册和办理流程都极为熟悉,所以能够在更短的时间内进行办理,比企业自己办理会有更高的通过率。因此聘请未来有前景的上海商标注册机构进行代理注册很有必要,所以商标代理的费用也不能节省。总的来说,上海商标注册过程中商标查询的费用以及商标代理的费用都不能节省,因此如果想提高通过率则需要企业提前进行商标查询并聘请上海商标注册机构代为注册,也唯有这样才能够让企业在更多的时间内获得与自身更匹配更完美的商标。
  • 发布时间: 2019 - 06 - 14
    原创: 张月梅zym 张月梅的商标文 不止一个朋友和我聊过买卖注册商标的问题,有人甚至建议要禁止注册商标买卖,以掐断商标囤积注册者通过转让商标获利的途径。我认为商标转让本是正常的权利处分,只不过如今成了一门“大生意”,才带来了各种“不正常”的关注。买卖注册商标的生意有多大呢?据知擎者提供的数据,截至1649期公告(2019-05-27),近10年商标局共公告1490362个商标转移/转让核准信息,其中2018年核准商标转让突破40万,2019年1-5月核准商标转让超过15.9万。除去那些因为公司并购等原因整体转移商标权的案例,零星商标转让只有一个目的:卖的人要挣钱,买的人要使用。但使用的人为什么不去自己注册商标,而要买一个注册商标呢?我理解有两个原因,一是因为在先商标太多了,在后商标很难获准注册,新品牌的创建者只能买一个自己心怡的商标。写这篇文章中间,聊了一会儿天,一个朋友告诉我,他刚刚花了35000元买了一个在先商标。这时买商标是为标识本身付钱。二是新品牌的创建者太急了,实在等不到自己的商标获准注册,就算商标授权过程快至8个月,对于部分互联网企业来说还是太久了。这两天朋友圈在传淘宝清退未注册商标的商家,这对于注册商标买卖来说真是大利好。这时买商标是为时间成本付钱。不管是为什么付钱,也不管是一件商标付了3000元、30000元、300000元,甚至3000000元,表面上看起来这都是一桩“公平自愿”的买卖行为,我相信没有一单生意是用枪顶在头上“强迫”交易的。但以我对买卖注册商标这门生意的认知,在绝大多数的交易中,买商标的一方是“心不甘情不愿”的,是被逼无奈下对“残酷事实”的低头。如果可以300块钱就能注册上自己喜欢的商标,为什么要花10倍、100倍的价钱买呢?如果对8个月后商标获准注册的预期是肯定的,为什么不等呢?所以,注册商标的买卖还真不是普...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 16
    张月梅zym 张月梅的商标文 关于第35类服务的商标注册问题,不认真地说两句我是一口气读完小说《爬出窗外消失的百岁老人》的,实在忍不住不读,期间还几次笑得咳嗽了。瑞典作家约纳斯·约纳松以1905年到2005年的100年历史为背景,用冷静客观的语气认真讲了一个假故事。主人公阿朗唯一喜欢的只有酒,最不关心的是政治,但阴错阳差地,他和杜鲁门喝过酒,和斯大林吃过饭,见过宋美龄,救过佛朗哥,解决了原子弹的爆炸方法,促进了冷战的结束,简直就是影响了100年世界政治的关键人物。不过本书的故事,是从他的100岁生日宴的前一小时,他从瑞典一个养老院跳窗逃跑后讲起的。故事的结尾,这位年轻时就被作了绝育手术的男人,在100岁时终于结婚了,然后发现那次手术原来是失败的,于是,他和85岁的新娘幸福地生活在巴厘岛。作者很认真地写着阿朗的故事,包括那些和何朗发生关系的各种人的故事,客观冷静,不带感情。然而,我读到的却是满满的透着荒诞感的冷幽默。我喜欢这种表达,一本正经地用假故事表达真生活中的荒诞,虽然生活永远比故事更荒诞,生活总会向着意想不到的方向前行。几天前,和一位朋友聊我平凡却充满戏剧性转折的半生,唯一的结论是我永远不知道明天会发生什么,但可以确定,一定不是我预想的那样。比如这篇文章,我就从来没打算写,或者说这么写。因为有位读者又一次给我留言:既然是“很多商标公司”都认为一个人卖自己的东西要注册35类的替他人推销、广告、特许经营的商业管理等服务上的商标,想来这些公司是态度一致且认真的。世上最怕认真两字,尤其怕认真地走在错误的路上,每次这么一想,我就有点不敢认真地码字了,万一说错了呢?就不认真地拐远点说吧。一个人做饭给自己吃、给家人吃、给朋友吃,我认为真的是为这些人(包括自己)提供了餐饮服务,但好像“很多商标公司”还没有劝全中国的绝大多数人都去注册第43类的“餐饮服务”,...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 05
    马君丽  中华商标杂志文章全称《使用权和禁止权的对立统一 ——首届全国高校商标热点问题辩论赛观后感》4月20日,笔者正在全国高校商标热点问题辩论赛的复赛现场看比赛,好友发微信抱怨领导召唤 加班使她周末的好时光泡汤了。我说那怎么办。她回只好安慰自己凡事对立统一,现在看似我与要求周末干工作的领导是对立的,但其实将来我当了领 导,就统一了。笔者这位好友是学哲学的,脑回路 果然和常人不一样,对立统一法则这么用可还行。 这边辩论赛场上西南政法大学对阵中山大学,你来 我往,针锋相对,鏖战正酣。受教于好友,比赛双 方观点对立,但想摁倒对方,自己前进的立场则是 统一的。由于辩论赛实在精彩,无法分神,回复 她,你好好加班,努力做梦,看比赛了。  场上中山大学是正方,西南政法大学是反方, 辩题围绕商标权的核心是使用权还是禁止权展开。 正方观点为商标权的核心是使用权,反方观点为商 标权的核心是禁止权。辩题选的真好,对于使用权 和禁止权,笔者一直心有疑惑,例如—— 《商标法》第五十六条规定,注册商标的专 用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。 “为限”意味着划定了边界,不许越过。 《商标法》第二十三条规定,注册商标需要在核定使用范 围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出 注册申请。这里核定使用的“范围”一词到底是专 指核定商品还是囊括了与核定商品类似的商品,大 概是各花入各眼,不必问来人。笔者认为与前述 五十六条相结合,“另行”提出的是在类似商品上 的申请。也就是说,注册商标专用权里的使用权, 是一定要在核定的商品上使用,不包括类似商品。 但取得了注册商标专用权,意味着注册人在类似商 品上获得了禁止权——请看《商标法》第三十条、第三十一条,第五十七条第(二)项,划定的除了 同一种商品,还有类似商品。那么使用权必须是核 定商品,禁止权却扩...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 08
    十八、出口与定牌加工行为(一)建议重点关注条款1. 第16.26条 【单纯出口行为的认定】使用在先未注册商标的商品未在中国境内流通且直接出口的,当事人主张诉争商标的申请注册属于商标法第三十二条规定的“以其他不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形的,不予支持。2. 第19.16条 【单纯出口行为的认定】使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的,诉争商标注册人主张维持注册的,可以予以支持。(二)背景案例1. “无印良品”案法院认为:异议人良品计画提交的证据只能证明其“無印良品”商标在日本、中国香港地区等地宣传使用的情况以及在这些地区的知名度情况,并不能证明“無印良品”商标在中国大陆境内实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响的事实。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口,且宣传、报道等均是在中国大陆境外,不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意。2. “USAPRO”案法院认为:上海台宏公司是诉争商标注册人优赛普罗公司的授权生产商,其受优赛普罗公司的委托在中国境内生产带有诉争商标的商品,上海台宏公司是优赛普罗公司具体生产行为的代理人。对上海台宏公司而言,其在国内以贴附等方式使相关商标标识附着于相关产品的行为仅为物理行为,其出口行为亦系为优赛普罗公司将相关商品销售至中国境外而为之,因此上海台宏公司仅是具体的生产者和报关行为的办理者,商标法意义上的商标使用主体是优赛普罗公司。 十九、“撤三”中的使用与非规范商品 (一)建议重点关注条款1. 第19.6条 【使用主体的认定】第二款:商标权人已经对他人使用诉争商标的行为明确表示不予认可,在商标权撤销复审行政案件中又依据该他人的行为主张使用诉争商标的,不予支持。2. 第19.7条 【非规范商品的认定】实际使用的商品或者核定的商品不属于《类...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 06
    钟鸣  中华商标杂志 文章标题全称:北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》建议重点关注条款并附背景案例十一、商标法第十五条第二款的“其他关系” (一)建议重点关注条款1. 第12.7条 【“其他关系”的认定】诉争商标申请人与在先使用人存在代理、代表关系以外的,能够知道他人商标且应予主动避让的关系,属于商标法第十五条第二款规定的“其他关系”的情形。(二)背景案例1. “兴铁库板”案法院认为:原告兴铁公司在先对“兴铁库板”商标进行了使用,沈静波作为兴铁公司曾经的销售人员,对兴铁公司的“兴铁库板”商标理应知晓。兴铁公司与南京鼎铁公司之间存在合同、业务往来关系,王素云与沈静波为母子关系,王素云作为南京鼎铁公司的股和第三人同德建材经营部个体工商户的户主,对兴铁公司的在先未注册商标“兴铁库板”亦应知晓。并且,诉争商标与兴铁公司“兴铁库板”商标标识相同,其核定使用的金属片和金属板等商品与兴铁公司“兴铁库板”商标使用的金属片和金属板等商品相同或类似。因此,诉争商标已构成商标法第十五条第二款所指情形并无不当。十二、地理标志问题 (一)建议重点关注条款1. 第13.5条 【混淆判断】若地理标志集体商标或者证明商标申请注册在后,普通商标申请在前,应当结合地理标志客观存在情况及其知名度、显著性、相关公众的认知等因素,判断是否容易造成相关公众对商品或者服务来源产生混淆;若地理标志集体商标或者证明商标申请在前,普通商标申请在后,可以从不当攀附地理标志知名度的角度,判断是否容易造成相关公众对商品或者服务来源产生混淆。2. 第13.7条 【将地理标志注册为普通商标】诉争商标申请人或者注册人将地理标志整体或者主要识别部分作为证明商标或者集体商标之外的商标申请注册的,可以适用商标法第十六条第一款、第十条第二款或者第十一条第一款的规定等进行审理。(二)背景案例1. “螺...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 04
    钟鸣  中华商标杂志 文章标题全称:北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》建议重点关注条款并附背景案例(二)背景案例1. “海棠湾”案法院认为:李隆丰作为个人,不仅在第36类和第43类服务上注册了涉案两商标,此外李隆丰在多个类别的商品或服务上还注册了“香水湾”、“椰林湾”等30余件商标,其中不少与公众知晓的海南岛的地名、景点名称有关。李隆丰利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力,抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为,以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为,并无真实使用意图,不具备注册商标应有的正当性,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。因此,争议商标注册属于商标法第四十一条第一款规定的以“不正当手段取得注册”的情形。2. “闪银”案法院认为:武汉中郡公司在多个类别的商品和服务上申请注册了包括争议商标在内的一千余件商标,其中包括大量与他人知名品牌相近似的商标,如在第9类上申请注册的“支付保闪银”、“徽信闪银”等商标,在第14类上申请注册的“周大庆”、“周大盛”、“周传福”、“周盛福”等商标,在第36类上申请注册的“五八有房”、“五八有车”、“五八有礼”、“五八有爱”、“五八有信”、“购付通”、“财聚通”等商标。本案争议商标核定使用在第36类金融服务等服务上,武汉中郡公司工商登记的经营范围并不涉及金融服务相关业务。武汉中郡公司亦曾明确表示其“闪银”、“闪银钱包”商标均尚未投入使用。而且,武汉中郡公司两股东刘凤金、傅发春投资设立了北京新华商知识产权代理有限公司,本院曾认定北京新华商知识产权代理有限公司、傅发春作为专业商标代理机构及人员存在违反诚实信用原则,谋取不正当利益的失信行为。武汉中郡公司股东傅发春同时为北京名正利通商标代理有限公司股东,该公司在其网站上大量公开售卖商标,武汉中郡公司在起诉状中也明确承认其存在对...
  • 发布时间: 2019 - 06 - 03
    钟鸣  中华商标杂志 文章标题全称:北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》建议重点关注条款并附背景案例三、审查审理范围 (一)建议重点关注条款1. 第2.3条 【超范围审查的法律后果】当事人有证据证明被诉裁决的内容超出驳回商标注册申请决定、不予注册决定、撤销或者维持注册商标决定,和当事人复审请求、答辩的范围,且无法律依据,其主张超出部分违法的,可以予以支持。2. 第2.8条【商标行政诉讼中审查范围的确定】商标行政诉讼中,一般应根据原告的诉讼请求及理由确定审查范围。原告虽未提出主张,但被诉裁决存在明显不当的,应当在各方当事人陈述意见后,对相关事由进行审查并作出裁判,但不能超出被诉裁决的审查范围。当事人在商标评审程序中提出了多项理由,商标评审部门仅依据部分理由作出被诉裁决,且认定结论有误,当事人主张撤销被诉裁决的,可以予以支持,对商标评审部门未审查的事由不宜直接予以支持。(二)背景案例1. G943057H图形商标案商标评审委员会认定:休莫尔公司的申请商标与引证商标二构成类似商品上的近似商标,因此对申请商标在第25类商品上的领土延伸保护申请予以驳回。一审法院则认为:申请商标与引证商标二不构成近似商标。二审诉讼中,法院就申请商标的显著性问题询问各方当事人的意见,并在判决中认定:申请商标属于商标法第十一条第一款第(三)项规定的不具有显著性的标志从而不应予以核准注册。最高人民法院认为:对于商标授权确权行政案件,一般根据当事人的诉讼请求和理由确定法院审查范围,但对于当事人在诉讼中未提出主张的相关事由,人民法院对其进行审查需同时满足以下条件:一是商标评审委员会相关认定存在明显不当;二是应当给予各方当事人对相关事由发表意见的机会。本案在行政程序和一审程序中,仅涉及申请商标的注册是否违反商标法第三十条的规定,二审法院主动审查申请商标的显著性问题,虽然听取了双方...
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    申请商标和在先权利商标完全相同和明显近似的,申请商标已不再使用,申请商标已经使用但将逐步退出市场,申请人已决定改用其它商标的。
  • 发布时间: 2018 - 12 - 23
    序号    驳回理由             解决方案1有相同商标在先撤三或转让收购2有近似商标在先从音,形,义,整体,主要部分,来源,使用情况,知名度,主观状态等法律因素分析商标区别,说明不构成近似商标。3商标查询盲期风险导致驳回在先权利商标申请日比我们早2-3个月。关注在先权利商标的申请结果制定应对方案。4商标含有国名,地名以国名地名为表示商品产地,真实反映申请人地域或商品特色为由申请复审。5商标有不良影响说明商标含义和合理来源、使用情况。6企业经营范围有知识产权代理,商标代理更改企业营业执照经营范围,删去知识产权代理和商标代理。7商标易引起误认说明商标含义和合理来源,使用情况。8商标缺乏显著性说明商标含义和合理来源,经使用获得显著性的可以注册。9三维标志反映商品功能等特点说明商标设计来源和使用情况。10其它原因根据个案情况分析处理。
  • 发布时间: 2018 - 12 - 23
    商标注册在法律制度上共设置有5道法律程序,商标局审查是第1道审查程序,全国每年的注册申请有约40%的商标注册在第1道程序中被商标局驳回。因为商标局审查申请商标和在先权利商标是否相同近似,仅是从音、形、义上进行视觉上的比对,而不考虑商标的合理来源,实际使用情况,商标的知名度,商品关联性,商品功能和销售渠道的差异性,是否易导致市场混淆误认等因素不予审查。因此有大量商标在驳回后通过申请复审提交大量事实证据和理由而成功注册。
  • 发布时间: 2018 - 12 - 23
    根据《商标法》规定,商标注册申请被商标局驳回申请后,如果申请人对商标局的驳回决定不服的,可以向商标评审委员会申请驳回复审,商标评审委员会将根据申请人复审的理由和提交的证据材料重新审理,并决定申请商标是否可以通过审查并公告。有大量驳回商标是通过复审程序而获得注册的。
  • 发布时间: 2018 - 12 - 23
    申请商标已经大量投入市场使用,是企业的重要商标,对企业经营发展至关重要。
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商标修法大家谈 |《商标法》第10条第1款第4、5、6项
日期: 2019-04-12
来源: 中华商标杂志

《商标法》第四次修订专题 — 条文梳理

编者按:

我国《商标法》颁布于1982年,并于1983年3月1日起实施,该法历经1993年第一次修订、2001年第二次修订和2013年第三次修订,走过了三十余年的历程。从时间和社会转型来看,《商标法》与我国改革开放、法治现代化以及社会主义市场经济的确立与发展一路同行。回顾过去,《商标法》的历次修订都反映了我国不同时期的社会经济状况,立法对各个阶段的现实需要都做出了回应。三十余年来,我们的商标法律研究和实践在重视学习外国相关制度以融入世界经济体系的同时,也在不断积累中国经验,使我们的商标制度慢慢刻上了本土烙印。

 

时值《商标法》第四次修订,总结过去,我们希望对我国商标法律制度的规则演变、商标法律实践的轨迹以及学术研究的渐次深入做一梳理,由此探查《商标法》第四次修订重点需要解决的问题和可能的解决思路。

 

基于上述考虑,中央财经大学知识产权研究中心“ IP颖响力”公众号推出“《商标法》第四次修订专题——条文梳理”。在该专题中,我们对2013年《商标法》修订后的所有条文逐一进行历史梳理,内容包括现行《商标法》各条款在1982年《商标法》和三次修订中的演变,与每一条款相关的法律法规、司法解释以及立法机构的说明,相关典型案例中的条文适用,以及针对相应条文的学术研究成果。更多内容,敬请期待。我们也诚挚欢迎业界同行的大作,期待您对我们梳理的内容提出宝贵的意见以及建议。

 

 

 

《商标法》第10条第1款第4、5、6项

 

下列标志不得作为商标使用:

 

(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;

 

(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;

 

(六)带有民族歧视性的;

 

 

 

01

商标法历次修改与条文内容

 


本文

备注

1982年

(4)同“红十字”、“红新月”的标志、名称相同或者近似的;

 

(5)本商品的通用名称和图形;

 
(6)直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

 

(7)带有民族歧视性的;

对应1982年《商标法》第8条

1993年

未修改


2001年

(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;

 

(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;

 

(六)带有民族歧视性的;

①增加 “与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外。”作为第(四)项,原第(4)项作为第(五)项

 

②删除原第(5)项“本商品的通用名称和图形”和第(6)项“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”

2013年

未修改


 

 

02

关于第10条第1款第4-6项涉及的主要司法解释、行政法规、部门规章

 

《商标审查审理标准》:

 

五、与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的

 

本条中的“官方标志、检验印记”,是指官方机构用以表明其对商品质量、性能、成分、原料等实施控制、予以保证或者进行检验的标志或印记。商标的文字、图形或者其组合足以使公众将其与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相联系的,判定为与该官方标志、检验印记相同或者近似。

 

但有下列情形之一的除外:

 

1.经该官方机构授权的。适用本条规定,申请人应当提交经授权的书面证明文件。

 

2.具有明确的其他含义或者特定的表现形式,从而不会误导公众的。

 

六、同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的

 

本条中的“红十字”标志是国际人道主义保护标志,是武装力量医疗机构的特定标志,是红十字会的专用标志。

 

(一)商标的文字构成、图形外观或者其组合与“红十字”、“红新月”、“红水晶”的名称、图案在视觉上基本无差别的,判定为同“红十字”、“红新月”、“红水晶”的名称、标志相同。

 

(二)商标的文字构成、图形外观足以使公众将其误认为“红十字”、“红新月”、“红水晶”的名称、图案的,判定为同“红十字”、“红新月”、“红水晶”的名称、标志近似。

 

但具有明确的其他含义或者特定的表现形式,从而不会误导公众的除外。

 

七、带有民族歧视性的

 

本条中的“民族歧视性”,是指商标的文字、图形或者其他构成要素带有对特定民族进行丑化、贬低或者其他不平等看待该民族的内容。民族歧视性的判定应综合考虑商标的构成及其指定使用商品或者服务。

 

商标的文字构成与民族名称相同或者近似,并丑化或者贬低特定民族的,判定为带有民族歧视性。

 

但有明确的其他含义或者不会产生民族歧视性的除外。

 

 

 

03

关于第10条第1款第4-6项规定及其修改的相关解释

 

(一)不得作为商标使用的标志

 

4、与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外。表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记是政府履行职责,对所监管事项作出的认可和保证,具有国家公信力,不宜作为商标使用,否则,将对社会造成误导,使这种标志的公信力大打折扣。

 

5、同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的。根据有关两会的国际条约规定,“红十字”、“红新月”的名称和标志不得用于与两会宗旨无关的活动。

 

6、带有民族性歧视的。民族性歧视,是指商标的文字、图形或者其他的构成要素带有对特定民族进行丑化、贬低或者其他不平等看待该民族的内容。民族歧视性的判断应综合考虑商标的构成及其指定使用商品、服务。我国是统一的多民族国家,各民族一律平等。为了维护和促进民族团结,任何带有民族歧视性的标志禁止作为商标使用。[1]



 

04

相关典型案例

 

1、含“红十字”标志的商标:广州市途步箱包有限公司与祥兴(福建)箱包集团有限公司侵害商标权民事纠纷案。[2]

 

(1)案情

2015年4月21日,广州市花都区顶威手袋厂取得第13116586号文字及图形注册商标,注册有效期限为2015年4月21日起至2025年4月20日止。2015年4月30日,广州市花都区顶威手袋厂与途步公司签订《商标独占许可使用合同》,将其已经被核准注册的使用在第18类的商标注册证号为13116586商标独占许可给途步公司使用,许可期限自2015年4月30日至2020年4月29日。途步公司认为祥兴公司生产并销售的标有“十”、“SWISSWIN”及“SUISSEWIN”商标的同类型商品侵犯其注册商标专用权。途步公司享有独占许可使用权的商标由字母“SOLDIERKNIFE”及图形组合而成,其中,图形为黑色底正方形、内嵌银色十字,银色十字中还标注有英文字母“SINE”及数字“1860”(商标详情如下)。

商标修法大家谈 |《商标法》第10条第1款第4、5、6项

(信息来源于知识产权局中国商标网)

 

祥兴公司表示在我国单独的十字图案因与“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似,故不能单独以“十”图案作为商标注册使用,即单独的“十”字图案是没有独占使用的权利的,所以在我国通常是以字母加图案或图案中带有十字的形式把“十”字注册为商标使用,通过国家商标局网站查询可知目前已获得十字标识注册的商标亦不在少数,故其公司标识并未侵犯途步公司的商标专用权。

 

原审法院认为:以相关公众的一般注意力看,不会单凭图案就会对该商品的来源产生误认或者认为其来源与途步公司注册商标的商品有特定的联系。结合商品上生产商、地址等其他标注信息,相关公众足以将涉案商品与途步公司的商品作区分,不会产生混淆。途步公司关于涉案商品使用 “十”“SWISSWIN”“SUISSEWIN”构成侵权的主张不能成立。判决驳回途步公司的全部诉讼请求。

 

途步公司不服向广州知识产权法院提起上诉。法院认为,途步公司关于涉案商品使用“十”“SWISSWIN”“SUISSEWIN”标识构成侵权的主张不能成立,其上诉要求不予支持,判决驳回上诉,维持原判。

 

(2)裁判援引及适用

广州知识产权法院在判决书中指出,《商标法》第十条第(五)项规定,同“红十字”“红新月”的名称、标志相同或者近似的标志不得作为商标使用。因此,单纯的“十”字或仅在“十”字周边添加简单的图形如边框而使“十”字仍然处于突出地位,不得作为商标使用,更不能被注册为商标。若原告仅以“十”申请注册商标,不可能被获准。也就是说,“十”之所以能够被注册为商标,是因为“十”添加了英文部分而组合成的标识整体所具有的显著性,并得以实现其在商品流通中的识别功能。因此,认定被诉标识与注册商标“十”是否相同或近似,应着重整体的比对,弱化图形部分“十”对比对结果的影响,更不能将“十”作为商标主要部分进行比对。否则,将可能导致途步公司对图形“十”的垄断并获取不正当利益,有违公平原则。

 

2、含表明实施控制、予以保证的官方标志的商标:刘美霞等与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销行政纠纷案。[3]

 

(1)案情

刘美霞于2003年8月14日向国家工商行政管理总局商标局(以下简称“商标局”)申请注册第3268254号“吉园圃GMP”商标(以下简称“争议商标”),台湾农产品协会于2010年12月8日对争议商标提出争议申请。2013年4月22日,商标评审委员会作出商评字〔2013〕第11101号《关于第3268254号“吉园圃GMP”商标争议裁定书》(以下简称“第11101号裁定”),裁定撤销争议商标。

 

刘美霞不服第11101号裁定,向北京市第一中级人民法院提起诉讼。


北京市第一中级人民法院认为,争议商标的显著识别部分与国家食品药品监督管理局使用的官方认证标志“GMP”的文字相同,争议商标核定使用的商品与上述官方标志所涉及的“药品”均与公众安全健康密切相关,争议商标的注册使用将损害社会公众利益,违反了《商标法》第十条第一款第(四)项的规定;争议商标与台湾农产品协会所有的商标近似、且使用在同样产品的情况下,中国大陆相关公众容易误认标有争议商标的蔬果等产品亦为产自台湾的安全产品,基于食品安全的公共性和极端重要性,争议商标的注册使用已经损害了社会经济秩序等公共利益,进而产生了不良影响,已违反了《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。判决维持第11101号裁定。

 

刘美霞不服原审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。

 

北京市高级人民法院判决驳回上诉,维持原判。

 

(2)裁判援引及适用

北京市高级人民法院在该判决书中提到,《商标法》第十条第一款第(四)项规定,除非经过授权,否则与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的标志,不得作为商标使用。

 

国家食品药品监督管理局对药品生产企业生产资质和质量控制监督检查的官方认证标志为字母“GMP”。药品取得该认证标志,表明该药品的生产和质量管理符合法定的标准和规范,代表着药品质量的稳定性、安全性。本案中,争议商标的显著识别部分同样为字母“GMP”,且核定使用的是与药品有一定关联的“鲜水果、新鲜蔬菜”等商品。因此,争议商标“吉园圃GMP”作为与官方标志相似的标志,已构成《商标法》第十条第一款第(四)项所指情形,不得作为商标使用,原审判决对此所作认定正确。


因商标评审案件实行个案审查原则,其他带有GMP字母的商标被注册的情况,并非本案争议商标应否维持注册的当然理由,故对刘美霞的相关上诉理由,本院不予支持。

 

 

05

学术探讨

 

1、北京市高级人民法院:商标是用以区别不同生产经营者所提供的商品或服务的可视性标志,但不是所有的可视性标志都可以作为商标使用。第二次修正的商标法第十条第一款第(四)项规定,除非经过授权,否则与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的标志,不得作为商标使用。

 

第二次修正的商标法的该项禁止性规定是根据《保护工业产权巴黎公约》第六条的要求,在根据1993年2月22日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第一次修正的商标法的基础上增设的。其主要理由是:官方标志是官方机构对其产品实施控制、予以保证时使用的特定标志,是政府履行职责,对所监管事项作出的确认与保证,具有国家公信力,体现了行政管理的统一性和权威性,在国家经济生活中起着强化管理、维护秩序的重要作用。如果他人商标中包含此类官方标志或者与此近似的标志,并且未经授权使用在相关产品上或与该产品类似的产品上,或者未经授权将这些标志作为商标申请注册,容易使公众误认为这些标志的使用或注册得到了官方机构的许可或同意,显然会误导消费者。因此,除经授权外,此类标志不得作为商标注册。如果商标审查阶段未能发现,日后一旦发现,根据 2013年 8 月 30 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正的商标法规定,商标局宣告该商标无效,任何人也可以向商标评审委员会申请宣告该商标无效,而且不受时效限制。[4]

 

2、韦玉娆、苏科:所谓官方标志、检验印记,是指官方机构用以表明其对商品质量、性能、成分、原料等实施控制、予以保证或者进行检验的标志或印记,如中国强制性产品认证标志、免检产品标志。众所周知,官方标志、检验印记是政府履行职责,对所监管事项做出的认可和保证,具有国家公信力,不宜作为商标注册使用,这些官方标记、检验印记从某种意义上来说就是政府机关的标识、标记,具有较高的权威性,便于普通公众识别辨认,一旦被非政府组织予以控制,易损害社会公共利益。《巴黎公约》中也规定国家徽记、官方符号受到保护。因此,我国《商标法》权衡社会公共利益,强制规定官方标志、检验印记不得作为商标注册有其合理性和合法性所在。一旦把控不严,将严重扰乱社会主义市场经济秩序,损害社会公共利益,造成严重影响。

 

因此,根据商标审查标准,商标的文字、图形或者其组合足以使公众将其与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相联系的,判定为与该官方标志、检验印记相同或者近似,不易作为商标注册使用。与官方标志、检验印记相同或者近似的标志允许注册使用的唯一例外情形就是国家为了社会公共利益和公共秩序之需而予以授权。[5]

 



 

参考文献:

[1] 《中华人民共和国商标法解读》编写组:《中华人民共和国商标法解读》,中国法制出版社2013年版,第21-22页。

[2] 广州知识产权法院民事判决书(2017)粤73民终1812号。

[3] 北京市高级人民法院行政判决书(2014)高行终字第1904号。

[4] 北京市高级人民法院:《与官方标志相似的注册商标应予以撤销 ——评析刘美霞诉商标评审委员会等商标争议行政案》,《中国知识产权报》2014年第7版,第1-2页。

[5] 韦玉娆、苏科:《与官方标志相同或者近似的标志不得作为商标注册》,《中华商标》2015年第7期,第24-29页。

编辑:葛荣琛

来源:IP颖响力


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